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<title>DDAFP. Tesis del Departamento de Derecho Administrativo, Financiero y Procesal</title>
<link>http://hdl.handle.net/10366/4228</link>
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<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 18:19:04 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-04-20T18:19:04Z</dc:date>
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<title>Regime fiscal internacional dos royalties: problemática brasileira</title>
<link>http://hdl.handle.net/10366/170456</link>
<description>[PT] Este estudo faz parte do Programa Pós-Graduação – Curso de Doutorado em Direito, integrando o programa de Administração, fazenda e justiça no Estado Social, da Faculdade de Direito da Universidade de Salamanca, Espanha. O trabalho versa sobre a tributação internacional dos royalties, sob o prisma da problemática brasileira, especialmente no que se refere aos royalties industriais, no regime dos não-residentes sem estabelecimento permanente. Considerando-se os objetivos do Brasil de inserção contínua no mercado internacional, torna-se necessário analisar a imposição tributária sobre a importação de tecnologia, necessária para o fomento da indústria nacional e conseqüente fortalecimento dos produtos nacionais no mercado mundial. O objetivo deste estudo é verificar a onerosidade do tratamento fiscal brasileiro sobre os contratos envolvendo royalties industriais, pagos a não-residentes sem estabelecimento permanente e avaliar se essa tratamento constitui um fator inibidor desse tipo de contratação pelo Brasil. O quadro teórico básico está centrado nos conceitos que permeiam os objetivos do trabalho: royalties industriais e Direito Tributário Internacional, utilizando-se, para a configuração da incidência da hipótese tributária, as normas jurídicas internas brasileiras e as convenções internacionais para evitar a dupla tributação, assinadas pelo Brasil. Os métodos e procedimento adotados foram: a análise de textos, principalmente legais e doutrinários, trabalhados sob uma abordagem qualitativa, com método dedutivo e indutivo. Inicialmente, foi delimitado o âmbito da definição dos royalties na perspectiva dos diferentes bens e direitos, cujo uso dá lugar aos pagamentos que os constituem e, em seguida, analisada a tributação internacional e por fim, o tratamento incidente sobre esses royalties, levando em consideração as peculiaridades do tipo de negócio em questão, de maneira prática, tanto em nível convencional quanto na normativa interna brasileira, em que se trata dos contornos tributários nas diversas situações resultantes de haver ou não convênio firmado com o Brasil. Mediante a análise da tributação sobre os royalties industriais pagos a não-residentes sem estabelecimento permanente, vigente no Brasil, conclui-se que os efeitos do tratamento fiscal incidente sobre esses royalties variam tanto em relação ao objeto do contrato, quanto se este está ou não abrangido por um convênio, sendo que, neste último caso, esses tributos não se constituem num obstáculo à importação de tecnologia, diferente do caso em que apenas incide a normativa unilateral, que encarece o custo dessa contratação, principalmente no que diz respeito aos royalties pagos por patentes e know-how.; [ES] Este estudio forma parte del Programa de Posgrado – Doctorado en Derecho, del programa Administración, hacienda y Justicia en el Estado Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, España. Este trabajo aborda la tributación internacional de los cánones, desde la perspectiva de los problemas brasileños, en particular los cánones industriales, bajo el régimen de los sujetos pasivos no residentes sin establecimiento permanente. Considerando los objetivos de Brasil de continuar su inserción en el mercado internacional, es necesario analizar el impuesto sobre las importaciones de tecnología, esencial para fomentar la industria nacional y, en consecuencia, fortalecer los productos nacionales en el mercado global. El objetivo de este estudio es verificar el tratamiento fiscal brasileño de los contratos que generam cánones industriales pagados a no residentes sin un establecimiento permanente, y evaluar si este tratamiento constituye un elemento disuasorio para este tipo de contratación por parte de Brasil. El marco teórico básico se centra en los conceptos que permean los objetivos del trabajo: cánones industriales y Derecho Tributario Internacional, utilizando, para configurar la incidencia de la hipótesis tributaria, normas jurídicas unilaterales brasileñas y convenios internacionales para evitar la doble tributación, firmados por Brasil. Los métodos y procedimientos adoptados fueron: análisis de textos, principalmente legales y doctrinales, con un enfoque cualitativo, empleando métodos deductivos e inductivos. Inicialmente, se delimitó el alcance de la definición de cánones desde la perspectiva de los diferentes bienes y derechos, cuyo uso da lugar a los pagos que las constituyen, luego se analizó la tributación internacional y, finalmente, el tratamiento aplicable a estos cánones, considerando las particularidades del tipo de negocio en cuestión, de forma práctica, tanto a nivel convencional como en la normativa unilateral brasileña, abordando las características tributarias en las diversas situaciones derivadas de la existencia o ausencia de un convenio firmado con Brasil y, en todos los casos, su influencia en el tratamiento aplicable. Tras analizar la tributación de los cánones industriales pagados a no residentes sin establecimiento permanente, vigente en Brasil, se concluye que los efectos del tratamiento fiscal aplicado a dichos cánones varían según el objeto del contrato y si este se encuentra o no amparado por un convenio. En este último caso, estos impuestos no constituyen un obstáculo para la importación de tecnología, a diferencia de cuando solo se aplican regulaciones unilaterales, lo que incrementa el costo de dicha contratación, especialmente en lo que respecta a las regalías pagadas por patentes y know-how.; [EN] This study is part of a post-graduation program – the Doctor Degree in Law, which is included in the Administration, Finance and Justice in the Social State program, of the College of Law of the University of Salamanca, Spain. This research deals with the international taxation of royalties, from the perspective of Brazilian issues, especially in relation to industrial royalties of people in a non-residential regime, without a permanent business establishment. Taking into consideration that Brazil’s objective is a continual insertion in the international market, it is necessary to analise the taxation imposition on the importation of technology that is needed for the development of the national industry and the resultant valuing of national products in the international market. The objective of this study is to verify the onerousness of the Brazilian tax treatment of contracts involving industrial royalties paid to non-residents without a permanent business establishment, and to evaluate if it constitutes an inhibiting factor for the signing of contracts by Brazil. The basic theoretical framework is centered on the concepts that permeate the objectives of the work: industrial royalties and International Tax Law, using, for the configuration of the incidence of the tax hypothesis, Brazilian unilateral legal norms and international conventions to avoid double taxation, signed by Brazil. The methods and procedures adopted were: the analysis of texts, mainly legal and doctrinal, worked under a qualitative approach, with deductive and inductive methods. Initially, the scope of the definition of royalties was delimited from the perspective of the different goods and rights whose use gives rise to the payments that constitute them, and then international taxation was analyzed, and, finally, the treatment applicable to these royalties, taking into account the specific characteristics of the type of business in question, in a practical manner, both at the conventional level and within Brazilian domestic regulations, addresses the tax implications in various situations resulting from whether or not an Convention has been signed with Brazil. Based on an analysis of the taxation of industrial royalties paid to non-residents without a permanent establishment, currently in force in Brazil, it is concluded that the effects of the tax treatment applied to these royalties vary both in relation to the object of the contract and whether or not it is covered by an Convention, in which case, these taxes do not constitute an obstacle to the importation of technology, unlike the case where only unilateral regulations apply, which increases the cost of this contracting, especially with regard to royalties paid for patents and know-how.
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<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://hdl.handle.net/10366/170456</guid>
<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Conflictividad indígena. Acceso a la justicia civil de los pueblso indígenas y sus miembros en la República de Argentina</title>
<link>http://hdl.handle.net/10366/170434</link>
<description>[ES] Los objetivos planteados al proponer el tema de la tesis fueron los siguientes: determinar si se encuentra afectado el derecho a la tutela judicial efectiva de los pueblos e individuos indígenas, sobre la base de trabajo de campo y análisis de jurisprudencia de los Máximos Tribunales Nacionales y Tribunal Regional de Derechos Humanos; arribar a una clasificación de los conflictos indígenas que permita avizorar sus particularidades y eventualmente el trato diferenciado que ellos podrían justificar; analizar la suficiencia de las herramientas actuales para un efectivo acceso a la justicia y las incidencias que su cultura tiene en ello. Y para desarrollarlos la metodología empleada fue descriptiva con aportes propositivos para lograr la consecución de la tutela judicial efectiva de los pueblos indígenas, para ello se realizaron entrevistas no estructuradas a líderes comunitarios y encuestas que combinan preguntas cerradas y preguntas abiertas.&#13;
El capítulo I comienza analizando cómo la evolución de la relación del Estado con los pueblos indígenas ha dado origen a tres motivos esenciales de protección especial, como son la identidad, la preexistencia y la vulnerabilidad. En el capítulo II se transita por la conformación de la Justicia Civil en el Estado Constitucional, revisando su configuración normativa, cómo ella determina la conformación de la tutela judicial efectiva y los ejes objetivo y subjetivo de protección. Al ingresar al&#13;
capítulo III se particulariza el análisis respecto de la tutela judicial efectiva de los pueblos indígenas, el contenido en los instrumentos internacionales y la brecha que existe en su implementación, así como también el impacto de esta situación en los instrumentos internacionales de la región y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el capítulo IV se aborda el pluralismo jurídico, la jurisdicción y el derecho indígena. El capítulo V trata las tareas pendientes respecto al acceso a la justicia, se propone una tipología de conflictos indígenas con la finalidad de analizarlos, como también las vías por las que pueden tramitarse estos conflictos; aquí cobra trascendencia el trabajo de campo realizado en Bolivia respecto del procedimiento de Conciliación Intercultural, como forma de resolución de conflictos en un marco de interlegalidad. En el capítulo VI se analiza el acceso a la Justicia Civil de Argentina de los pueblos indígenas y sus miembros, partiendo de los datos relevados en el censo poblacional de 2022, desde el marco normativo del país conformado por la Constitución Nacional, las constituciones de las provincias y los códigos de procedimiento civiles (en el presente texto se nombra de este modo genéricamente a los códigos de procedimiento que no refieren a la materia penal), también a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos referida a la temática y a los pueblos indígenas de la República Argentina. El capítulo VII analiza la tutela judicial efectiva de los pueblos indígenas ante la Justicia Civil Ordinaria, los parámetros que le impone el Estado Constitucional y el rol instrumental del derecho procesal en relación a los derechos que se reclaman vulnerados, todo lo que&#13;
flexibiliza las formas, también se estudian las causas que dan origen a la flexibilización, esto es los derechos y las personas. En el capítulo VIII se desarrollan los obstáculos al acceso a la justicia de los pueblos indígenas, tanto los referidos a la identidad cultural, como los derivados de la situación de vulnerabilidad y las posibles respuestas que el sistema de procesamiento del caso pueda dar al flexibilizar sus formas, tanto en supuesto de casos individuales como colectivos. Continua luego el capitulo IX analizando el derecho y jurisdicción indígena en Argentina, cómo el derecho indígena es tratado en el proceso como un hecho y las posibles perspectivas conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina respecto del valor de la jurisdicción especial eclesiástica. Luego de este tránsito, se aportan las conclusiones a las que se arribó.
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<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Bases administrativas de la Jurisdicción</title>
<link>http://hdl.handle.net/10366/170419</link>
<description>[ES] ¿Cómo es posible que se apliquen instrucciones que resultan contra legem respecto de la Ley de Enjuiciamiento Civil? ¿Qué lugar ocupan en el sistema procesal los protocolos, las instrucciones de aplicación de protocolos, las cartas de servicios, las cartas de derechos de la ciudadanía ante la Administración de Justicia, las circulares e instrucciones? ¿Cómo se articula en el sistema procesal una normativa que, por su naturaleza, es ajena al Derecho Procesal? ¿Qué significa, en definitiva, que la Administración de Justicia sea un servicio público?&#13;
Todas estas preguntas tienen un denominador común: se refieren a la estructura, funcionamiento y actividad de la Administración de Justicia como Administración Pública. Y, a su vez, nos conducen a una cuestión central: ¿cómo se articula esa estructura y funcionamiento –que es propia del Derecho Administrativo– con la acción, la jurisdicción y el proceso –que son los elementos del Derecho Procesal–?&#13;
Este trabajo pretende ofrecer una respuesta a estas cuestiones. De ahí su título, que alude precisamente a la necesidad de reflexionar sobre las bases administrativas sobre las que se asienta la Jurisdicción&#13;
Se trata de un estudio de carácter descriptivo, que, sin aspirar a agotar un fenómeno tan amplio y complejo, busca trazar las líneas fundamentales que permiten relacionar la tríada procesal con los elementos esenciales del Derecho Administrativo que se manifiestan en el ámbito jurisdiccional.&#13;
El trabajo se estructura en tres partes principales:&#13;
1.&#13;
LA ACCIÓN. En esta primera parte, en el que se elabora un estudio doctrinal previo, se reflexiona sobre los conceptos fundamentales del Derecho Procesal y del ordenamiento jurídico en su sentido más amplio. La acción se presenta como el elemento teórico que vincula y juridifica el Derecho Procesal. Un cambio&#13;
en la concepción del Derecho implica, necesariamente, una&#13;
transformación en la concepción de la acción. En este sentido, se analizan los cambios actuales en la idea de Derecho y cómo estas impactan en la noción de acción.&#13;
2.&#13;
EL PROCESO. El proceso constituye el segundo pilar del Derecho Procesal, hasta el punto de dar nombre a la propia disciplina, aunque esta identificación no esté exenta de debate. Se examina cómo la evolución en la concepción del Derecho, y por ello de la acción, conlleva una transformación en la idea de proceso, evidenciada en la creciente relevancia del concepto de expediente. Este último, aunque escasamente estudiado en el ámbito procesal, ha sido ampliamente desarrollado en la práctica jurisdiccional y en el Derecho Administrativo, reavivando la discusión entre proceso y procedimiento.&#13;
3.&#13;
LA JURISDICCIÓN. Tradicionalmente entendida como expresión del Poder Judicial, la Jurisdicción requiere hoy una nueva mirada. El cambio en la concepción del Derecho y de la propia Jurisdicción obliga a abordarla desde una perspectiva estructural y organizativa, aspectos que han sido frecuentemente ignorados por el Derecho Procesal.&#13;
Por ello, esta parte del trabajo analiza la jurisdicción como organización administrativa y como función pública, en el marco de una Administración de Justicia que se configura cada vez más como un servicio público.&#13;
En definitiva, el giro conceptual del Derecho como modelo en red frente a la tradicional pirámide normativa, ha transformado profundamente la noción de acción, entendida como elemento esencial del Derecho. Esta transformación se manifiesta, sobre todo, en la idea de servicio público, de naturaleza eminentemente administrativa, que incide directamente en los otros dos pilares del Derecho Procesal: el proceso y la jurisdicción.&#13;
Así, asistimos a una creciente administrativización del proceso –visible en la centralidad del expediente– y de la jurisdicción –concebida cada vez más como una función administrativa, alejada del tradicional concepto de poder judicial–.
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<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Os princípios dispositivo e inquisitivo nos sistemas probatórios do Brasil, da Espanha e do Direito Comparado: os caminhos hermnêuticos rumo à travessia - do direito posto ao direito pressuposto</title>
<link>http://hdl.handle.net/10366/169770</link>
<description>[PT] Este trabalho acadêmico integra os estudos de doutorado do programa Administración, hacienda y justicia en el Estado Social da Universidad de Salamanca-USAL (ES).Tem, como espaço privilegiado da pesquisa, os sistemas probatórios dispositivo e inquisitivo. Objetiva, primeiro, por meio do método dialético-dedutivo, traçar um panorama sistemático sobre as diversas possibilidades probatórias dogmaticamente utilizadas nas experiências brasileira, espanhola e no direito comparado.&#13;
Concentra a sua atenção em dois pressupostos considerados como sistemas ou princípios probatórios dispositivo e inquisitório. Percorreu as diversas possibilidades identificadas naquela tríplice experiência brasileira, espanhola e do direito comparado, a fim de resolver criticamente questões concernentes às suas evoluções e previsibilidades;&#13;
estabelecer uma análise ampla comparativa em relação aos demais países que adotam o mesmo sistema do civil law que os aqui citados. No sistema anglo-saxão, a partir de uma abordagem historicista, por meio do direito comparado, empreendeu uma visão global, em dois sentidos: doutrinários, legislativos e jurisprudenciais mais importantes.&#13;
Ademais, o núcleo a ser investigado consiste em demonstrar como seria o funcionamento dos princípios: dispositivo e inquisitivo, no âmbito probatório; por conseguinte, a inserção deles, sob a ótica comparativista, a partir de uma análise histórica - como dito, formação, objeto, produção e suas características principais e meios probantes&#13;
processuais civis.&#13;
O estudo tem como objetivo apresentar uma alternativa hermenêutica capaz de superar o senso comum teórico dos juristas, os legalismos, os ativismos de vários matizes e, por meio da hermenêutica estruturante, reunir os princípios gerais do direito civil com os princípios gerais do processo civil para, em seguida, conectá-los com os princípios constitucionais àqueles vinculados para, na experiência jurisdicional, saber qual dos sistemas probatórios dispositivo ou inquisitório deve ser aplicado.
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<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>El personal de Administración al Servicio de la Universidad Pública en las políticas de igualdad</title>
<link>http://hdl.handle.net/10366/167274</link>
<description>[ES] La universidad pública asienta sus competencias y funciones sobre una sólida estructura de recursos humanos, transformada mediante la modernización de la gobernanza y gestión, regida por su normativa específica y por las previsiones legales de la Administración Pública.&#13;
Las características singulares de las competencias y funciones universitarias explican la complejidad de su estructura integrada por el Personal Docente e Investigador, PDI, y el Personal técnico, de gestión y de administración y servicios, PTGAS, como sujetos de la institucionalización de las políticas de igualdad que este estudio refiere especialmente al PTGAS a través del análisis del desarrollo normativo aplicable, las acciones derivadas y sus impactos.&#13;
La consideración del PTGAS, como sujeto de los procesos de diseño y desarrollo de las políticas dirigidas a la eliminación de las brechas de género en el ámbito universitario, exige el análisis de la incorporación de la mujer al PTGAS, su presencia en subgrupos y categorías del colectivo, conocer cómo se incorpora en los planes de igualdad, cuáles son las cuestiones que inciden en la permanencia de las posibles desigualdades en el colectivo con altas tasas de feminización y qué avances organizativos basados en las nuevas tecnologías pueden tener un impacto en las condiciones laborales como evolución de los derechos individuales y colectivos del PTGAS. Allí donde se necesita una comprensión directa sobre las políticas universitarias de igualdad, se recurre a la modelización en las universidades de Salamanca, Pablo de Olavide y Politècnica de València, consideradas la fecha fundacional, número de efectivos, representatividad geográfica, áreas de conocimiento y tipología de sus estructuras de implementación de las políticas universitarias de igualdad con características descriptivas de la realidad del sistema universitario público español.&#13;
La obligatoriedad del plan de igualdad, negociado entre la representación de la universidad y la representación sindical del personal, plantea, derivadas del obligado estudio diagnóstico, las acciones sobre la selección y promoción, jornada, permisos y excedencias, adaptación de la jornada laboral para el ejercicio de los derechos de conciliación, sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo, así como la nueva realidad del teletrabajo, desarrollo de la Inteligencia Artificial y la implementación de los llamados puestos de trabajo inteligente de nueva generación en sus impactos sobre las posibles brechas de género en el progreso profesional de mujeres y hombres del colectivo PTGAS.
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<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Tributación medioambiental: medidas fiscales en España aplicables a Costa Rica</title>
<link>http://hdl.handle.net/10366/163573</link>
<description>[ES]Mediante el presente trabajo de investigación se determinará si en Costa Rica, la finalidad extrafiscal se ha visto proyectada a la materia ambiental en el sostenimiento de políticas ambientales, a través de varias leyes que han creado impuestos a actividades que podrían afectar el medio ambiente, por cuanto, lo cierto del caso es que lo recaudado podría no ser utilizado en el resarcimiento por conductas contaminantes o en la prevención de dichas conductas.
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<pubDate>Sun, 01 Dec 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:date>2024-12-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Internet de las cosas (IoT) como medio de prueba en el proceso civil de España y Chile</title>
<link>http://hdl.handle.net/10366/160615</link>
<description>[ES] Como punto de partida hay que decir que las legislaciones procesales civiles, tanto de España como Chile, siguen descansando en la plena vigencia del principio dispositivo, lo que no sólo significa que el juez está limitado a los hechos que le exponen las partes, sino también que el proceso de conocimiento del juez se encuentra regulado legalmente5.&#13;
Y en base a esa regulación, el juez sólo puede conocer los hechos a través de los medios de prueba que, desde un principio, la ley ha señalado como válidos a todos los intervinientes y que tendrán el valor que les asigna ciertas reglas predefinidas.&#13;
Como consecuencia, en general a los jueces les está vedado recurrir a fuentes de prueba no propuestas por las partes, y las partes tampoco pueden poner al alcance del juez medios probatorios no contempladas por la ley. Por ende, nuestros procedimientos civiles no buscan la verdad, sino que más bien llevan adelante un proceso formal de fijación de los hechos, aunque no está en discusión lo aseverado por VÁZQUEZ ROJAS en el sentido de que «Un enunciado fáctico debe ser aceptado como verdadero sólo si está suficientemente corroborado por el conjunto de elementos de juicio que obran en el expediente judicial».6&#13;
Entonces, para realizar esa corroboración es del todo necesario, en primer lugar, determinar qué son, cómo funcionan y cuál es el contexto en que operan los dispositivos sensorizados con tecnologías IoT, pues es lo único que nos permitirá determinar, más adelante, la mejor vía o el medio de prueba adecuado para introducir los hechos registrados por los dispositivos sensorizados en el procedimiento civil.&#13;
En esa línea, es del todo procedente precisar si los datos obtenidos a través de dispositivos IoT se corresponden con lo que tradicionalmente se ha entendido como documento (con todas las consecuencias de ello) o si en realidad tiene una naturaleza diferente, por lo que debemos darle un tratamiento jurídico distinto. Determinada la naturaleza de la fuente de prueba, deberemos examinar, en forma precisa, cuál o cuáles son las mejores vías para incorporar los datos obtenidos a través de dispositivos de Internet de las Cosas al procedimiento civil, considerando que, como consecuencia de las sucesivas revoluciones tecnológicas, para probar hechos utilizamos cada día herramientas menos subjetivas, y la confianza suele estar depositada en instrumentos técnicos altamente sofisticados para presentar los hechos como una verdad científica e incontestable.Para finalizar, se deben analizar los requisitos, condiciones o estándares del trabajo e informe de los peritos, de forma de transparentar una realidad ajena a las leyes y Códigos de procedimiento, en concreto, qué deberían contener los dictámenes para dar garantías a los juzgadores que la labor de los peritos está en línea con un racional y justo procedimiento y que, en consecuencia, el peritaje es confiable en sus métodos y conclusiones.
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<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:date>2024-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>El proceso de admisibilidad de la acción extraordinaria de protección en un esquema garantista de derechos: ¿Lesiona el derecho al acceso a la justicia?</title>
<link>http://hdl.handle.net/10366/160399</link>
<description>[ES] Uno de los aportes que exhibe esta investigación está encaminado a presentar&#13;
propuestas de reforma de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control&#13;
Constitucional, para subsanar las limitaciones al acceso a la justicia respecto de&#13;
la formulación de esta garantía jurisdiccional, mediante la cual se pueda abrir más&#13;
el espectro de personas que puedan acceder a la justicia constitucional.&#13;
Valiéndonos de la inteligencia artificial, que ha sido abordada desde las&#13;
experiencias con algoritmos predictivos de riesgo tales como, el PSA, el LSI-R,&#13;
HART, CAS, y la herramienta Perfiles de Gestión de Delincuentes Correccionales&#13;
para Sanciones Alternativas (Correctional Offender Management Profiling for&#13;
Alternative Sanctions, COMPAS) un algoritmo desarrollado por Northpointe Inc, se&#13;
formula una propuesta adicional para automatizar varios procesos que permitan&#13;
agilizar la admisibilidad de la acción extraordinaria de protección.&#13;
En definitiva, este panorama como fue presentado desde la perspectiva de los&#13;
derechos humanos, transitando por la protección de derechos y la connotación en&#13;
el sistema procesal, ha evidenciado las falencias que presenta la normativa que no&#13;
son concordantes con el esquema constitucional, lo que ha permitido formular&#13;
reformas a disposiciones legales, que se han valido de la inteligencia artificial para&#13;
que sean más viables en procura de la vigencia de los derechos fundamentales.
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<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:date>2024-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Fraude fiscale et droit pénal- Méthode pour une meileure articulation des répressions</title>
<link>http://hdl.handle.net/10366/160139</link>
<description>[FR] La fraude fiscale : un « phénomène social universel »2 – En France, depuis la&#13;
création du Comité interministériel de la sécurité routière en 1972, le nombre de voitures en&#13;
circulation a été multiplié par trois tandis que le nombre de morts sur les routes a été divisé&#13;
par six3. Ce double constat indique qu’en réponse à un enjeu majeur de santé publique et de&#13;
protection des personnes, l’Etat français a su mettre en oeuvre une politique mêlant&#13;
intelligemment prévention et répression, dispositifs administratifs et dispositifs pénaux4. De&#13;
ce point de vue, la politique mise en oeuvre en matière de lutte contre la fraude fiscale apparaît&#13;
comme un véritable contre-exemple de cette situation. Car, aujourd’hui encore, la fraude&#13;
fiscale n’est que rarement sanctionnée par les tribunaux, et ce, alors que les montants qu’elle&#13;
atteint demeurent « vertigineux »5.&#13;
Il existe certes un consensus politique sur la nécessité de condamner cette pratique6.&#13;
Pourtant, on la retrouve partout et de façon constante7. Aucun pays, ni aucune classe sociale&#13;
ne semble pouvoir être épargné par ce « fléau »8. La fraude fiscale s’analyse donc tout d’abord&#13;
en un comportement continu et généralisé.&#13;
La lutte contre la fraude fiscale : une nécessité reconnue – On peut d’autant&#13;
moins occulter cette pratique qu’elle a un impact significatif sur la société et les individus qui&#13;
la composent15. En effet, lorsqu’elle est envisagée à l’échelle collective, elle compte parmi les&#13;
comportements infractionnels qui emportent les conséquences les plus graves. De fait, en&#13;
raison de la fraude fiscale, des dizaines de milliards d’euros échappent chaque année aux&#13;
caisses des Etats16. Or, ce sont ces mêmes caisses qui financent – entre autres –, la santé&#13;
publique et notamment les hôpitaux, les soins et médicaments. Il y a donc sans doute mort&#13;
d’homme quand cette fraude n’est pas réprimée à la mesure du danger qu’elle représente pour&#13;
la collectivité17.&#13;
Qui plus est, les comportements de fuite devant l’impôt traduisent une indéniable&#13;
remise en cause du principe d'égalité devant les charges publiques consacré à l’article 13 de la&#13;
Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 178918. C’est d’ailleurs pourquoi, en&#13;
1999, la lutte contre la fraude fiscale fut expressément érigée en « objectif à valeur&#13;
constitutionnelle »19. De cette manière, la nécessité pour la société de relever ce « défi permanent »20&#13;
fut officiellement reconnue par notre droit21.
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<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:date>2024-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Los delitos contra la seguridad vial y su prueba</title>
<link>http://hdl.handle.net/10366/159953</link>
<description>[ES] La seguridad vial constituye uno de los cimientos fundamentales para el&#13;
desarrollo y bienestar de las sociedades modernas. Si bien es cierto que siempre&#13;
ha estado presente en la legislación española, era considerado como un asunto&#13;
menor para atender a otros problemas más acuciantes de la época. No obstante,&#13;
el incremento en la circulación de vehículos y la complejidad del tráfico han&#13;
dado lugar a un conjunto de comportamientos que, además de ser peligrosos,&#13;
constituyen delitos contra la seguridad vial.&#13;
Al realizar una descripción breve y sistemática de la estructura de la Parte&#13;
Especial del CP español, observamos que los contenidos están organizados&#13;
siguiendo criterios específicos. Comienza con los delitos cometidos contra las&#13;
personas, ordenados de mayor a menor gravedad, y abarca una amplia variedad&#13;
de figuras delictivas, desde el homicidio y sus formas hasta los delitos contra la&#13;
comunidad internacional. Está compuesto por veinticuatro Títulos, cada uno&#13;
diferenciado por el bien jurídico protegido y contiene más de seiscientos&#13;
artículos en total, lo que refleja su amplia estructura y diversificación de&#13;
contenidos. Dentro de este marco, los delitos contra la seguridad vial se&#13;
encuentran en el Capítulo IV del Título XVII, dedicado a los delitos contra la&#13;
seguridad colectiva, y se describen en tan solo siete artículos.&#13;
La aparente laxitud en la atención a los delitos contra la seguridad vial,&#13;
resumida en unas cincuenta líneas de texto, podría parecer justificable si no&#13;
fuera por las cerca de dos mil víctimas mortales y los miles de lesionados de&#13;
diversa gravedad que se registran cada año. Además, debemos considerar las&#13;
innumerables víctimas colaterales y los significativos costos sociales y&#13;
económicos derivados de los accidentes de tráfico.&#13;
20&#13;
El marco legal que regula los delitos contra la seguridad vial debe ser claro,&#13;
coherente y adaptado a las realidades contemporáneas del tráfico y la&#13;
tecnología. Según las estadísticas oficiales del año 2022, los delitos contra la&#13;
seguridad vial ocuparon el tercer puesto en el ranking de detenciones e&#13;
investigaciones. Es fundamental evaluar la efectividad de las leyes actuales,&#13;
identificar lagunas y proponer reformas que respondan adecuadamente a los&#13;
nuevos desafíos. Las controversias en la interpretación judicial y la falta de&#13;
uniformidad en las sentencias son cuestiones críticas que requieren atención.&#13;
Por eso, es necesario realizar un análisis profundo de estos delitos, cómo se&#13;
aplican las leyes, identificar discrepancias y sugerir formas de lograr una mayor&#13;
consistencia jurídica.&#13;
Asimismo, la efectividad de las pruebas utilizadas en casos de delitos contra la&#13;
seguridad vial tiene un impacto directo en la prevención de accidentes y la&#13;
reducción de víctimas. De tal forma, que el uso de pruebas tecnológicas e&#13;
indiciarias en la persecución de este tipo de delitos viales plantea importantes&#13;
preguntas sobre su fiabilidad y el respeto a los derechos fundamentales de los&#13;
individuos. Es esencial evaluar la autenticidad y precisión de estas pruebas,&#13;
además de desarrollar procedimientos que aseguren su integridad. Además,&#13;
resulta fundamental examinar cómo se equilibran los derechos de las personas&#13;
con la necesidad de mantener la seguridad pública.
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<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://hdl.handle.net/10366/159953</guid>
<dc:date>2024-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Rol cautelar del juez de garantías y determinación de estándares relevantes de derechos en las fases preliminares del proceso penal acusatorio</title>
<link>http://hdl.handle.net/10366/159884</link>
<description>[ES] La instalación del proceso penal acusatorio de corte adversarial—que autores como Montero Aroca denomina acusatorio formal y que Binder prefiere denominar acusatorio adversarial— introdujo cambios sistémicos en los viejos modelos inquisitivos reformados o mixtos, de varios países de América Latina, siendo algunos de los cambios y transformaciones más relevantes la separación radical de funciones, entre las que son propias de la persecución criminal a cargo de un órgano administrativo denominado Ministerio Público o Fiscalía y las que están asociadas a la protección de derechos y garantías propias de los órganos jurisdiccionales. A este núcleo crítico se suman otras modificaciones tales como el desarrollo de una estructura trifásica esencial1 en el proceso penal, que distingue las fases de investigación —la que aún admite una distinción entre la fase formalizada y la desformalizada— la fase intermedia y la fase de juzgamiento, en reemplazo de un modelo de proceso penal que se estructuraba en un modelo dual de fases, constituidas por un sumario secreto, que anidaba la fase de investigación y un plenario donde se debatían y valoraban las actas recopiladas en la fase preliminar. Un tercer eje de cambios lo representó la sustitución del expediente como mecanismos de recopilación, análisis y decisiones, por la audiencia oral, pública y contradictoria que caracteriza los modelos acusatorio adversariales.&#13;
Estos elementos estructurantes de las reformas se analizan a modo de preámbulo general y explicativo en la Aportación 1 de esta tesis doctoral2, así como en la Aportación 33. Junto a los señalados cambios nucleares, se puede aún mencionar, tal como se hace en las aportaciones referenciadas, la incorporación de mecanismos alternativos de resolución de controversias que los nuevos sistemas de proceso penal trajeron aparejados, entre los que sobresalen la suspensión condicional del procedimiento, los acuerdos reparatorios como manifestaciones tempranas de lógicas restaurativas o los mecanismos de mediación, entre otros.&#13;
La incorporación de las lógicas de audiencias, en reemplazo del expediente, representa desde luego un eje central de transformación, pues generó un espacio institucional para el conocimiento, debate y deliberación de las pretensiones de las partes que sostienen versiones e intereses antagónicos, aumentando de paso los niveles de publicidad de las actuaciones y un conocimiento y control de los supuestos y antecedentes de respaldo de las controversias, por parte del tribunal de control o garantías.&#13;
La lógica de la confrontación, la contradicción y la posibilidad de concentrar el debate y los antecedentes pertinentes en un mismo momento procesal —la audiencia— tiende a contribuir a la calidad de las decisiones y coloca de relieve el gran protagonismo que cobra la función jurisdiccional.
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<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://hdl.handle.net/10366/159884</guid>
<dc:date>2024-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>La prohibición de procesamiento múltiple en Estados Unidos, España y Puerto Rico: los principios "double jeopardy" y "ne bis in idem" y su convergencia en un sistema mixto de derecho</title>
<link>http://hdl.handle.net/10366/159859</link>
<description>[ES] Una persona es juzgada y absuelta de una muerte causada de forma&#13;
dolosa. Corto tiempo después, el Ministerio Público descubre evidencia nueva&#13;
de tipo demostrativo, que establece, de modo contundente e inequívoco, la&#13;
responsabilidad penal de la persona previamente procesada. Para dramatizar&#13;
algo más el ejemplo, supongamos que la persona luego confiesa los hechos&#13;
por los que fue originalmente juzgada, confiada en la imposibilidad de un&#13;
segundo proceso. ¿Se podría enjuiciar por segunda ocasión a esta persona?&#13;
¿Y si el delito por el cual se encausa en el segundo proceso es distinto o tiene&#13;
elementos diferentes, aunque producto de igual suceso histórico o evento&#13;
delictivo? ¿O si otra jurisdicción local o foránea promueve el segundo&#13;
encausamiento? La respuesta dependerá del alcance de la prohibición contra&#13;
procesamientos múltiples, conforme la protección y garantías previstas en&#13;
cada jurisdicción.&#13;
La prohibición de procesamientos múltiples cuenta con profundas&#13;
raíces históricas, comunes a las diferentes tradiciones jurídicas de occidente.&#13;
Incluso el Tribunal Constitucional de España en las SSTC 41/1997 y 2/2003,&#13;
alude expresamente a la quinta enmienda de la Constitución de los Estados&#13;
Unidos como antecedente histórico. Sin embargo, los diferentes&#13;
ordenamientos jurídicos divergen significativamente en la respuesta que&#13;
ofrecen al reprocesamiento de una persona acusada.&#13;
Examinamos una protección bien concebida contra procesamientos&#13;
múltiples, objeto de matices que tienden a desvirtuar sus nobles propósitos.&#13;
Con ello en mente, emprendemos el análisis histórico, jurídico y crítico del&#13;
desarrollo doctrinal del double jeopardy y el ne bis in idem.&#13;
El presente estudio se origina en las inquietudes en el desarrollo del&#13;
derecho puertorriqueño, tanto desde la óptica académica como profesor de&#13;
derecho penal y derecho procesal penal, como desde el crisol judicial en que&#13;
tengo el privilegio de fungir como juez del tribunal de primera instancia. En&#13;
ausencia de un claro marco doctrinal, resultaba indispensable clasificar toda&#13;
la jurisprudencia en torno al tema, en particular para contextualizar la&#13;
16&#13;
multiplicidad de excepciones que refleja, en que se da cabida a ulteriores&#13;
procesos.&#13;
La protección contra el enjuiciamiento múltiple persigue, de una parte,&#13;
dar seguridad jurídica a una persona, en torno a la finalidad del resultado del&#13;
proceso encausado. De otra parte, fomentar que el Estado concentre sus&#13;
esfuerzos acusatorios en un único proceso. Sin embargo, su ejercicio práctico&#13;
resulta enigmático y revela una desviación de sus propósitos originales, con&#13;
margen contradictorio a favor del reprocesamiento de una persona luego de&#13;
la celebración de un juicio con todas las garantías procesales requeridas. Este&#13;
estudio surge de una preocupación genuina por desentrañar una doctrina en&#13;
apariencia minada por infinidad de circunstancias especiales.
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<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://hdl.handle.net/10366/159859</guid>
<dc:date>2024-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>La justa causa en la terminación de contratos laborales en el fútbol internacional: un análisis jurisprudencial y normativo</title>
<link>http://hdl.handle.net/10366/159732</link>
<description>[ES] El propósito de esta tesis doctoral es profundizar en el análisis del concepto de justa causa en la terminación de contratos en el ámbito del fútbol profesional, enfocándose particularmente en la jurisprudencia del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Este estudio busca entender de manera detallada las dinámicas y los principios que rigen las relaciones laborales entre los jugadores profesionales y los clubes, dentro de un marco normativo que abarca tanto legislaciones nacionales como regulaciones internacionales y directrices de federaciones deportivas, con un énfasis especial en las establecidas por la FIFA.&#13;
La investigación tiene como fundamento el deseo de construir un entendimiento ro-busto del marco legal que rodea las relaciones laborales en el fútbol profesional, identificando las leyes, reglamentos y directrices clave que interactúan en este con-texto. Además, se propone revisar la historia y la evolución de estas relaciones desde sus orígenes hasta la actualidad, reconociendo momentos significativos como el caso Bosman y las reformas en las regulaciones sobre el estatus y la transferencia de jugadores implementadas por la FIFA. Un componente esencial de este trabajo es el análisis exhaustivo de las decisiones del TAS relacionadas con la justa causa para la terminación de contratos. Este análisis permitirá destacar los criterios y fundamentos utilizados por el tribunal para resolver disputas, observando su aplicación en casos concretos y el efecto de estas de-cisiones en la práctica legal y deportiva.&#13;
Además, se pretende explorar el concepto de justa causa desde múltiples ángulos, incluyendo las repercusiones económicas, éticas y sociales de las decisiones sobre terminación de contratos en el fútbol profesional. Es de interés particular comprender cómo estas decisiones impactan en la carrera de los jugadores, la estabilidad financiera de los clubes y la integridad general del deporte. Finalmente, basándose en el análisis realizado, la tesis buscará ofrecer recomendaciones para mejorar las relaciones laborales en el fútbol profesional, apuntando hacia un entorno más justo y equitativo para todas las partes involucradas. Esto incluirá propuestas para fomentar la estabilidad contractual, así como para proteger de manera efectiva los derechos de los jugadores y los intereses de los clubes.&#13;
El alcance y la profundidad de este estudio buscan no solo enriquecer el conocimiento académico en el ámbito del derecho deportivo sino también ofrecer recomendaciones prácticas y constructivas para legisladores, profesionales del derecho, federaciones deportivas, clubes y jugadores, contribuyendo a un futuro más justo y equitativo en el fútbol profesional a nivel mundial.
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<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:date>2024-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Las grandes potencias en la Guerra de la Información</title>
<link>http://hdl.handle.net/10366/159707</link>
<description>[ES] La Guerra de la Información es un tipo de conflicto que&#13;
trasciende el ámbito tradicional del enfrentamiento armado. La lucha por&#13;
el control y a través de la información ha estado presente a lo largo de toda&#13;
la historia humana, evolucionando con cada avance en las tecnologías de&#13;
gestión de la información, del pergamino a internet. En la actualidad se&#13;
desarrolla tanto a través de la desinformación y la propaganda, como a&#13;
través de la guerra en el espectro electromagnético y el ciber espacio. A&#13;
través de un análisis comparativo, la presente tesis se centra en la visión y&#13;
enfoque doctrinal de las tres grandes potencias actuales: Estados Unidos,&#13;
China y Rusia. Dadas sus avanzadas capacidades mediáticas y tecnológicas,&#13;
estas potencias se erigen como dominantes la Guerra de la Información,&#13;
definiendo la dinámica del conflicto e influenciando la acción del resto de&#13;
las potencias. Del mismo modo, su estatus en el sistema internacional, del&#13;
que se deriva una gran amalgama de intereses contrapuestos, las sitúa en&#13;
un escenario de conflicto latente permanente entre sí. Por ello, ofrecen la&#13;
mayor base de ejemplos y recursos para el estudio de dicho fenómeno. Al&#13;
examinar su historia reciente, así como sus documentos doctrinales y&#13;
principales aportes académicos, alcanzamos a entender no solo sus&#13;
estrategias y tácticas, sino también las dinámicas de competencia y la&#13;
evolución de la Guerra de la Información en el contexto contemporáneo.&#13;
Así pues, la presente tesis aborda el fenómeno de la Guerra de la&#13;
Información de manera comparativa a través de las tres grandes potencias,&#13;
estudiando su contexto histórico, su doctrina y las principales operaciones,&#13;
técnicas, tácticas y procedimientos identificados en sus principales áreas de&#13;
conflicto. El análisis se realiza a través de documentos históricos,&#13;
documentos oficiales y desclasificados, así como de técnicas avanzadas&#13;
cuantitativas como análisis de datos en redes sociales o de programas&#13;
maliciosos identificados.&#13;
[EN] Information Warfare is a type of conflict that transcends the&#13;
traditional realm of armed confrontation. The struggle for control over and&#13;
through information has been present throughout human history, evolving&#13;
with each advancement in information management technologies, from&#13;
parchment to the internet. In contemporary times, it unfolds both through&#13;
misinformation and propaganda, as well as through warfare in the&#13;
electromagnetic spectrum and cyberspace. Through a comparative&#13;
analysis, this thesis focuses on the vision and doctrinal approach of the three current major powers: the United States, China, and Russia. Given&#13;
their advanced media and technological capabilities, these powers&#13;
dominate Information Warfare, defining the dynamics of the conflict and&#13;
influencing the actions of other nations. Likewise, their status in the&#13;
international system, which entails a vast array of conflicting interests,&#13;
places them in a scenario of perpetual latent conflict with each other.&#13;
Consequently, they offer the largest base of examples and resources for the&#13;
study of this phenomenon. By examining their recent history, as well as&#13;
their doctrinal documents and major academic contributions, we can&#13;
understand not only their strategies and tactics but also the competitive&#13;
dynamics and evolution of Information Warfare in the contemporary&#13;
context. Thus, this thesis addresses the phenomenon of Information&#13;
Warfare comparatively through the three major powers, studying their&#13;
historical context, doctrine, and key operations, techniques, tactics, and&#13;
procedures identified in their main conflict areas. The analysis is conducted&#13;
through historical documents, official and declassified documents, as well&#13;
as advanced quantitative techniques such as social media data analysis or&#13;
the identification and analysis of malware.
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<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://hdl.handle.net/10366/159707</guid>
<dc:date>2024-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<item>
<title>El sistema de justicia civil: politicas públicas, derecho procesal y reformas en Iberoamérica</title>
<link>http://hdl.handle.net/10366/159607</link>
<description>[ES]Este estudio tiene como propósito principal brindar, a partir de la experiencia, herramientas metodológicas a quienes tengan el desafío de formular propuestas para el fortalecimiento y/o reforma de los sistemas de justicia civil, su diseño y/o implementación.&#13;
La hipótesis principal de este trabajo es que, en tanto la justicia civil es un sistema complejo, cualquier persona que lidere los procesos de cambio o estudie cualquier institución relevante vinculada a la justicia civil, debe considerar los diversos elementos que componen dicho sistema, porque las modificaciones u omisiones de intervención relevantes, en uno o más de sus elementos, suelen tener impactos (positivos o negativos) en los demás elementos. De lo contrario, la intervención pública -aun guiada por los mejores propósitos- puede fracasar o generar daños impensados en otros elementos del sistema.&#13;
Asimismo, con ese enfoque integral, se proponen los principales contenidos que, desde las políticas públicas y desde el Derecho Procesal, debieran ser considerados cuando se proyecta el fortalecimiento o reforma de la justicia civil, tomando como base las experiencias iberoamericanas de las últimas tres décadas y algunas herramientas específicas de países fuera de la región, dando cuenta de los principales debates planteados y los que quedan por plantear o profundizar a la luz de los nuevos desafíos.
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<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://hdl.handle.net/10366/159607</guid>
<dc:date>2024-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Constitucionalización del proceso contencioso administrativo dominicano</title>
<link>http://hdl.handle.net/10366/159604</link>
<description>[ES]La presente investigación es sustancial en atención a que la República Dominicana, como Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en el respeto a la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos; debe velar por el fiel cumplimiento de sus fundamentos en sentido integral.&#13;
En el marco del fundamento de la Constitución, que es el respeto a la dignidad humana, recobra especial importancia la consagración por la norma suprema de los derechos fundamentales, encontrándose entre sus garantías la tutela judicial efectiva, que, acompañada del derecho a un debido proceso compuesto por garantías mínimas, supone para los ciudadanos la facultad de acudir a la jurisdicción en aras de obtener una resolución que decida acerca de sus pretensiones y que eventualmente pueda ser ejecutada.&#13;
La consagración de este derecho de rango constitucional abre las puertas de la jurisdicción a los administrados, pues la tutela judicial efectiva en observancia de las garantías mínimas debidas, se extiende a todos los procesos, incluyendo el contencioso administrativo, que en lo adelante no puede operar al margen de la Constitución y el denominado bloque de constitucionalidad.&#13;
Por demás, del contenido de la Constitución se advierte la potestad de los tribunales como órganos independientes e imparciales, de ejercer un control eficaz sobre las actuaciones de la Administración Pública, de manera que se pueda hacer respetar los derechos de los administrados frente a la Administración. En términos de realidad material es mucho lo que se ha avanzado a la fecha; pero es mucho más lo que se puede avanzar si se examina en su integridad la constitucionalización del proceso contencioso-administrativo en la República Dominicana, de manera que el tren que lleva a la solución de los conflictos que puedan surgir entre la Administración y los administrados, esté integrado a los parámetros constitucionales. Así, se hace necesario examinar las leyes procesales actuales, a fin de determinar si las mismas son razonables y permiten a las partes defender de manera íntegra sus derechos, o bien a los juzgadores reconocer sus razones; si las leyes respetan las garantías del debido proceso; y si materialmente hablando el proceso contencioso-administrativo es un instrumento de tutela de los derechos de los administrados, o si por el contrario, sus derechos sucumben ante el proceso y consecuentemente el instrumento de reclamar justicia falla en su función.&#13;
Es de importancia la investigación por cuanto la tutela constitucional del proceso contencioso-administrativo garantiza que éste a su vez pueda lograr su cometido de tutelar el derecho. Estas cuestiones, requieren de un análisis que permita identificar los puntos positivos, las debilidades y las posibilidades de implementar mejoras considerables en el proceso; de manera que la vía para solucionar las diferencias entre la Administración y los administrados cumpla con los parámetros de un Estado Social y Democrático de Derecho, como lo establece la Constitución.&#13;
De ahí la importancia de la pesquisa, pues aquellas cuestiones que suelen alejar el proceso contencioso-administrativo del espíritu del bloque de constitucionalidad deben ser identificadas, a fin de brindar soluciones efectivas que den al traste con un control no sólo eficaz de las actuaciones de la Administración, sino –además- integral, lo cual constituye el objeto de la presente investigación
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<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://hdl.handle.net/10366/159604</guid>
<dc:date>2024-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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